Имущественные и личные неимущественные права
СУЩНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Право современной России делится на две большие части: право публичное и частное. Одним из непременных субъектов публичного права является государство, действующее, как правило, через органы государственной власти, иные органы, именуемые государственными органами. Основной метод публичного права — власть и подчинение.
Публичное право предписывает участникам публичных отношений поступать строго определенным образом. Гражданское право — право частное. Нормы гражданского права касаются частных лиц (граждан, организаций), не связанных между собой властью и подчинением, и частных отношений, в основе которых чаще всего согласие, договоренность их участников. Здесь господствует иной принцип и метод — добровольность.
Частное право дозволяет участникам соответствующих (частных) отношений действовать по собственному усмотрению, собственной воле. Гражданское право — это отрасль материального права (наряду с уголовным, административным, трудовым правом и другими отраслями), которая регулирует не все отношения, складывающиеся в обществе, а те из них, которые преимущественно связаны с имуществом, его принадлежностью тем или иным лицам, его передачей от одного лица к другому. Предметом гражданского права, как правило, являются отношения имущественные, а также личные неимущественные, связанные с имущественными. Те личные отношения, которые не связаны с имущественными, гражданским правом не регулируются.
Рассмотрим два примера. Первый пример. Десятиклассник Илья Семенов поспорил со своим другом о том, что в течение учебного года он будет встречаться с Леной Ивановой — самой симпатичной девушкой из их класса. Илье удалось уговорить ни о чем не подозревавшую Лену встречаться с ним каждую пятницу и ходить в кино. Он даже предложил девушке составить об этом документ — договор, в котором молодые люди поставили свои подписи. Однако Лена вскоре отказалась приходить на свидания, а Илья сказал ей, что обратится в суд и заставит ее исполнять договор.
Второй пример. Наталья Андреева в очередной раз договорилась со своим сослуживцем Алексеем Кузнецовым о том, что она продаст ему энциклопедию Брокгауза и Эфрона по определенной цене, о чем был подписан договор. На нем настоял Кузнецов, давно мечтавший о приобретении энциклопедии. Он боялся, что коллега вновь передумает. Так и случилось: Андреева вскоре заявила, что она не может продать ему книги, поскольку хочет подарить их подрастающим племянникам. Кузнецов решил обратиться в суд, с тем чтобы заставить Андрееву выполнить договор, т. е. продать энциклопедию. Поможет ли суд Илье и Алексею Кузнецову? А может, суд должен стать на сторону Лены и Натальи Андреевой?
В рассмотренных примерах отличие ситуаций в том, что между Леной и Ильей сложились отношения личные, т. е. не гражданско-правовые, а между Натальей Андреевой и Алексеем Кузнецовым — имущественные, или гражданско-правовые. Личные отношения состояли в том, что Лена и Илья договорились, что будут приходить в определенное время в определенное место; имущественные — в том, что сослуживцы договорились передать друг другу вещи и деньги (последние, по сути, тоже являются вещами, выполняющими роль платежного средства).
Суд может заставить исполнить только те требования, которые к гражданскому праву имеют отношение. Следовательно, суд откажет Илье в удовлетворении его требований. А вот требование Алексея Кузнецова будет удовлетворено. Наталья Андреева обязана продать книги и при этом не может ссылаться ни на какие обстоятельства личного характера.
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Гражданское право имеет целью урегулировать имущественные отношения, т. е. установить, кому может (а кому не может) принадлежать имущество; когда и как оно может передаваться (в частности, как оформлять договор); каковы последствия неисполнения лицом своего обещания что-либо сделать, выраженного в договоре. Отношения, являющиеся личными неимущественными, гражданское право не регулирует, но охраняет.
Что является личными неимущественными отношениями? К таким отношениям относится, например, решение человека что-то делать или не делать (если эта деятельность не связана с имуществом); возможность иметь имя, а также право родителей дать ребенку любое имя; право на неприкосновенность частной жизни и т. д. Гражданское право в эти отношения не вмешивается: так, ни в одном законе не сказано и не может быть сказано, какое имя в каждом конкретном случае можно давать ребенку, а какое — нельзя. Однако, если личные права кем-то будут нарушены, гражданское право тут же вмешается.
В результате мы сможем пресечь нарушение и привлечь нарушителя к ответственности. Поэтому мы говорим, что гражданское право не регулирует, а охраняет личные неимущественные отношения, а вот имущественные — именно регулирует.
УЧИСЬ С НАМИ В ИНСТАГРАМ |
Гражданское право как отрасль подразделяется на несколько частей.
Первая часть — это общая часть, нормы которой применяются ко всем отношениям. Затем идут вторая часть — обязательственные отношения, третья — наследственное право и международное частное право. Четвертая часть посвящена праву интеллектуальной собственности.
Каждая часть включает большое количество (совокупность) норм, регулирующих сходные отношения. Гражданское право можно подразделить и по другому принципу, исходя из сходства отношений, которые эти нормы регулируют. Такую совокупность норм можно назвать подотраслями гражданского права. Рассмотрим вкратце некоторые подотрасли гражданского права.
- Вещные права — права, на основании которых определяется принадлежность вещи тому или иному субъекту. Вещными правами является право собственности, а также иные, производные от права собственности права, которые называют ограниченными вещными правами.
- Обязательственные права — права, на основании которых осуществляется передача товаров от одних субъектов другим. Под товаром мы понимаем не только вещи, но и имущественные права (например, право требовать от банка возврата вклада), и обязанности (например, свою обязанность вернуть долг мы можем с соблюдением требований закона передать другому лицу). Кроме того, под товаром понимаются работы и услуги. В нормах обязательственного права содержатся основания возникновения прав и обязанностей, а также ответственность за их неисполнение. Центральными в обязательственном праве являются нормы, относящиеся к договорам, порядку их заключения, изменения и расторжения (например, нормы, относящиеся к договору купли-продажи вещей; договоры об оказании услуг, в частности медицинских или юридических).
- Исключительные права — права на результаты интеллектуальной деятельности. Иначе эту подотрасль называют подотраслью интеллектуальной собственности. Очень важно понимать условность этого термина — на самом деле право собственности на результаты интеллектуальной деятельности не возникает, так как эти результаты не являются вещами. Так, например, стихотворение или повесть — это прежде всего система образов, мыслей, ассоциаций автора, т. е. то, что не является вещью, предметом материального мира. Но книга стихов или книга, в которой напечатана повесть, а также рукопись произведения — это уже вещи, и они могут быть предметом гражданских договоров.
Исключительные права делятся на 2 группы: во-первых, неимущественные (право автора на имя, на неприкосновенность произведения и др.), во-вторых, имущественные (право на опубликование, передачу по телевидению, размещение в сети Интернет и др.).
- Наследственное право — право, связанное с переходом имущества умершего человека к другим субъектам. Особенностью правоотношений, складывающихся в связи с наследованием, является то, что они возникают после смерти лица, воля которого имеет огромное влияние на эти отношения. Поэтому при наследовании как по закону, так и по завещанию важно выяснить, должным ли образом была зафиксирована воля наследодателя при его жизни.
- Личные неимущественные права. Эти права не регулируются, а только охраняются гражданским правом. Например, кто-то сильно оскорбил другого, задел его честь. Честь — это понятие нравственное. Оно правом не регулируется. Но можно потребовать принесения извинений за оскорбление через суд. Эта возможность гражданским правом предусмотрена. Можно также потребовать денежного возмещения за причиненный моральный вред.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Наследование представляет собой сложный комплекс отношений, связанных с переходом имущества от умершего человека к иным субъектам. При этом передаются не только вещи, имущественные права, но и долги наследодателя. Наследование тесно связано с вопросами собственности — передать наследникам можно только то имущество, на которое наследодатель имел право собственности. Исключение из этого правила должно быть предусмотрено законом (например, применительно к земельным участкам, которые могут находиться в пожизненном наследуемом владении).
Цель правовой регламентации данных отношений состоит в том, чтобы передать наследникам все имущество наследодателя. Это имущество называется наследственной массой — это то имущество, которое имелось у наследодателя на момент открытия наследства. Под открытием наследства понимают день смерти наследодателя. Если на день смерти имущество к наследодателю не перешло, оно из наследственной массы исключается. В наследственную массу входит абсолютно все имущество умершего — и вещи, и права, и обязанности. Например, субъект взял кредит на 25 лет, купив на эти деньги квартиру.
После его смерти к наследникам перейдут, во-первых, квартира, во-вторых, обязанность возвращать кредит банку, так как эта обязанность является имущественной. Не включаются в состав наследственной массы права и обязанности, являющиеся неимущественными, т. е. личными. Такие права и обязанности в момент смерти наследодателя прекращаются. В качестве примера личных отношений можно привести права и обязанности, связанные с выполнением каких-либо художественных работ.
Например, художник должен был написать картину, но до своей смерти не успел. Его обязанность написать картину к наследникам не переходит, так как неразрывно связана с личностью умершего. Переход в порядке наследования долгов наследодателя осуществляется одновременно ко всем наследникам. Невозможно получить только право на имущество и не получить обязанности наследодателя. Переход всего имущества наследодателя к наследникам называется универсальным правопреемством.
Существует две формы наследования — по завещанию и по закону.
Завещание — это документ, к составлению и оформлению которого предъявляются серьезные требования. В этом документе физическое лицо выражает свою волю, связанную с передачей нажитого имущества. Для того чтобы возникли отношения, связанные с наследованием, необходимо, чтобы наследство открылось. Наследство открывается в день смерти наследодателя.
Место открытия наследства — это последнее место жительства наследодателя. Однако место жительства гражданина может быть неизвестно, либо он может жить за границей, имея имущество в России, либо у него может быть несколько мест жительства. В этих сложных ситуациях местом открытия наследства будет являться место нахождения наиболее ценного имущества. Рассмотрим следующий пример.
Предприниматель Иванов имел в собственности три квартиры — в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, проживая при этом с семьей в Лондоне. После смерти Иванова возник вопрос о месте открытия наследства и к какому нотариусу обращаться. Выяснилось, что наибольшей стоимостью обладала квартира, находящаяся в Мурманске. Это означает, что именно Мурманск будет считаться местом открытия наследства. Естественно, туда необходимо будет приехать всем наследникам, обратиться к нотариусу, чтобы оформить все документы, связанные с принятием наследства.
Наследодателем может быть только физическое лицо, т. е. только человек, потому что только человек может умереть. Применительно к юридическому лицу говорят не о смерти, а о прекращении (посредством ликвидации либо реорганизации) деятельности юридического лица — наследственные отношения в этих ситуациях не возникают. Наследодателем может быть любой человек независимо от возраста — даже младенец, проживший несколько часов после рождения.
Вполне возможно, что с момента рождения он стал собственником какого-либо имущества. Соответственно, это имущество в случае его смерти перейдет уже к его наследникам. От возраста зависит не возможность перехода имущества к наследникам, а возможность оставлять завещание (это можно делать только с 18 лет — момента возникновения полной дееспособности). Таким образом, физическое лицо, не достигшее 18 лет, может быть наследодателем только по закону.
НАСЛЕДНИКИ
Кроме детей, не достигших 18 лет, завещание не имеют права оставлять граждане, лишенные дееспособности судом по причине психического заболевания. Такие субъекты не могут понимать значение своих действий, поэтому законодатель не предоставил им права распоряжаться своим имуществом. Наследоваться это имущество будет по закону. Наследник — любой субъект, а не только физическое лицо. Наследниками могут быть и юридические лица, и публично-правовые образования, но только в том случае, если наследодатель этого пожелает. Таким образом, юридические лица и публично-правовые образования могут быть наследниками только по завещанию, в то время как физические лица наследуют как по завещанию, так и по закону.
Очевидно, что наследник потому и является таковым, что находился с наследодателем в добрых отношениях, не причинял зла ему и его близким. В противном случае такие субъекты не должны получать имущество наследодателя. Подобные субъекты ГК РФ определяет как недостойные наследники. В частности, не наследуют ни по закону, ни по завещанию лица, которые умышленно совершили противоправные действия в отношении наследодателя либо кого-нибудь из наследников, если эти действия способствовали призванию этих лиц к наследованию либо увеличению их доли в наследственном имуществе.
Например, сын, чтобы получить все имущество отца, совершил покушение на своего брата, который являлся вторым наследником. Факт нападения делает данного человека недостойным наследником, вследствие чего после смерти отца он не будет наследовать вовсе, т. е. все имущество перейдет его брату. Но что же делать, если в подобных ситуациях человек раскаялся, осознал свою вину, хочет ее исправить и загладить?
Прежде всего необходимо, чтобы раскаявшегося нарушителя простил сам наследодатель. Соответственно, если наследодатель умер, раскаяние на получение наследства никак не повлияет. Если наследодатель простил недостойного наследника, необходимо, чтобы он оставил завещание, в котором об этом наследнике было упомянуто.
Иначе недостойные наследники имущество наследодателя не получат. Еще одна категория недостойных наследников — родители, лишенные родительских прав. После смерти детей такие родители не наследуют. Однако относится это только к наследованию по закону. По завещанию ребенок вполне может оставить что-либо своему родителю, лишенному родительских прав.
СУЩНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ
В завещании выражена односторонняя воля наследодателя. Современное гражданское право придает воле граждан очень большое значение. Выясним, что представляет собой завещание с гражданско-правовой точки зрения. Завещание — это сделка. Это сделка строго личная — только сам наследодатель имеет право составлять завещание. Именно поэтому наследодателями по завещанию могут стать только физические лица старше 18 лет (обладающие дееспособностью в полном объеме). Недопустимыми являются ситуации, когда завещание составлено двумя или более лицами, даже если эти лица — супруги.
Такое завещание можно признать недействительным. Завещание является сделкой односторонней, так как для его составления не требуется волеизъявления каких-либо иных лиц, в частности наследников. Для того чтобы составить завещание, достаточно воли только одного человека — наследодателя. Завещание как сделка вступает в силу только после открытия наследства, т. е. в момент смерти наследодателя. Именно поэтому гражданин имеет право составлять любое количество завещаний.
Правовое значение будет иметь только одно завещание — последнее, так как только оно вступит в силу. В жизни бывают ситуации, когда наследодатель очень преклонного возраста пишет несколько завещаний, в каждом из которых передает свою единственную квартиру разным людям.
Ситуация складывается сложная с моральной точки зрения, но юридически все совершенно понятно — квартира достанется тому, кому она была завещана последним по дате составления документом. Поскольку после того, как завещание вступит в силу, у наследодателя уже невозможно будет что-либо выяснить (например, какова была его истинная воля и была ли она), важно, чтобы все это было выяснено при составлении завещания. Именно поэтому ГК РФ уделяет большое внимание вопросу оформления завещания.
Общее правило состоит в том, что завещание должно быть удостоверено нотариально. Нотариус проверяет, имеет ли право наследодатель составить завещание, т. е. дееспособен ли он. Кроме того, нотариус читает текст завещания и сообщает наследодателю, если есть какие-то основания признать завещание недействительным. О содержании завещания ни в коем случае не должно стать известно третьим лицам, если наследодатель этого не желает. Поэтому ГК РФ устанавливает, что информация, полученная о содержании завещания, не должна разглашаться.
Эта информация составляет нотариальную тайну. К сожалению, бывают ситуации, когда нотариусы разглашают нотариальную тайну и сообщают наследникам, какова воля наследодателя. В результате обиженные наследодателем наследники начинают вести себя по отношению к нему, скажем так, неуважительно. Можно ли с этим бороться? Если мы точно знаем и сумеем доказать, что информация была разглашена конкретным нотариусом, можно поставить вопрос о привлечении его к ответственности.
Для того чтобы о содержании завещания не знал абсолютно никто, законодатель предусмотрел такую интересную форму, как закрытое завещание. В российском гражданском праве эта форма появилась совсем недавно — с 2002 г., но многим она знакома по зарубежным фильмам. Суть закрытого завещания в том, что наследодатель пишет его сам, ни с кем не советуясь. Затем он запечатывает завещание в конверт и отдает нотариусу в присутствии двух свидетелей.
Нотариус сообщает наследодателю об основных требованиях, предъявляемых к составлению завещания, несоблюдение которых может повлечь недействительность завещания. После этого нотариус запечатывает завещание в другой конверт, на котором указывает информацию о наследодателе. Как видим, о содержании такого завещания не знает никто — только сам наследодатель. После его смерти у нотариуса собираются потенциальные наследники и иные заинтересованные лица — осуществляется оглашение завещания. Возможно, в этот момент наследники узнают, что дедушка-миллионер все свои миллионы направил на содержание зоопарка. А может, в конверте окажется просто чистый лист бумаги. Наследодатель на все это имеет право.
При составлении завещания реализуется принцип свободы завещания. Наследодатель по своему усмотрению может указать, каким лицам переходит какое его имущество. Наследодатель может лишить наследства каких-либо наследников, не объясняя причин. Достаточно написать, например, что «сыну никакое имущество не переходит».
Содержанием завещания, помимо названного, по усмотрению наследодателя могут быть некоторые социальные параметры. Указание на то, что если один наследник по каким-то причинам не примет наследство, то имущество переходит другому. Указание в завещании на обязанность наследника передать определенным лицам какое-то имущество либо что-то для них сделать. Такая ситуация носит название «завещательный отказ» или «легат». Указание в завещании на то, что наследник обязан совершить определенные действия для общественного блага, например организовать публичную библиотеку из книг наследодателя. Такая ситуация называется «завещательное возложение». Указание в завещании на определенного человека, который будет исполнять завещание. Называется такой человек исполнителем завещания либо душеприказчиком.
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Исполнение завещания — это поиск наследников, раздел между ними имущества и осуществление передачи этого имущества. При отсутствии душеприказчика завещание исполняют сами наследники на основании договоренностей между собой. Кроме того, проявлением принципа свободы завещания является то, что наследодатель в завещании может отменить либо заменить уже имеющиеся завещания. Например, 25 декабря наследодатель написал, что автомобиль завещает внуку. А в завещании от 27 декабря было сказано, что положение о передаче внуку автомобиля отменяется; автомобиль передается внучке.
Наследование по закону осуществляется, если невозможно наследование по завещанию. Оно невозможно либо потому, что завещание не было составлено, либо по каким-то причинам было признано недействительным, либо завещанием охвачено не все имущество. Например, наследодатель указал в завещании, что квартира переходит дочери, машина — другу, а коллекция картин — жене. Но у этого наследодателя имелись еще дачный участок, денежные средства в банке и коллекция монет.
В отношении имущества, оставшегося незавещанным, будут применяться правила наследования по закону. Прежде всего в законе установлена последовательность очередей наследников. Смысл очереди в том, что вначале наследует первая очередь, затем, если наследники первой очереди отсутствуют, наследуют наследники второй очереди. Если нет обеих очередей, наследует следующая, третья очередь, и так далее — до восьмой очереди. Наследники одной очереди получают имущество в равных долях. Выясним, какие очереди наследников существуют в настоящее время:
- дети, супруги, родители;
- братья, сестры, бабушки, дедушки;
- дяди, тети;
- прадедушки, прабабушки;
- двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;
- двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
- пасынки, падчерицы, отчим, мачеха;
- иждивенцы умершего лица, т. е. те лица, которых умерший содержал, но только если отсутствуют иные наследники (если иные наследники имеются, то иждивенцы наследуют в составе той очереди, которая призывается к наследованию; например, если призывается первая очередь, то вместе с наследниками этой очереди, если вторая, то вместе со второй очередью и т. д.).
Нужно сказать еще об одной разновидности наследников. Это наследники, имеющие обязательную долю в наследстве по завещанию. Если наследодатель имеет несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных иждивенцев, то, даже завещая свое имущество какому-то определенному лицу (возможно, и не родственнику), наследодатель не может лишить несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев их обязательной, установленной законом доли в наследственном имуществе.
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
Как видим, смысл распределения наследников по очередям в том, чтобы степень родства убывала с каждой последующей очередью. Это необходимо, чтобы имущество наследодателя получали как можно более близкие родственники.
Рассмотрим ситуацию на примере. У наследодателя есть два сына от разных браков, супруга, отец и два брата. Как между ними будет распределяться наследство? Во-первых, мы видим наследников первой очереди — детей, супругу, отца. Это означает, что наследники второй очереди — братья — к наследованию не призываются. Во-вторых, наследников первой очереди четверо. Это означает, что все имущество наследодателя должно быть разделено на 4 равные части. Заметим, что дети от предыдущих браков наследуют по общим правилам, а вот бывшие супруги к наследованию не призываются.
Несложно заметить, что в перечне из восьми названных нами очередей наследников отсутствуют такие близкие родственники, как родные внуки и внучки, правнуки и правнучки, а также племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры наследодателя. Неужели они не будут наследниками по закону? Будут, но не в порядке очередности, а особым образом — по праву представления. Рассмотрим право представления на примере внука наследодателя. Если после смерти наследодателя остаются его сын и внук, то наследником является сын, а внук по закону ничего не наследует (он будет наследником имущества деда после смерти своего отца — сына наследодателя).
Если же на момент открытия наследства сын наследодателя умер, то внук будет как бы представлять этого сына (своего отца) в наследственном имуществе. При этом, если внуков несколько, они получат на всех только одну долю — долю своего отца — сына наследодателя.
В настоящее время перечень наследников по закону очень широкий. Но он тем не менее ограничен. Это означает, что более дальние родственники, не перечисленные в законе, к наследованию не призываются. Таким образом, в нашей правовой системе крайне маловероятна ситуация, знакомая многим по зарубежным фильмам, когда наследство по закону совершенно неожиданно для себя получает, например, внучатый племянник сестры бабушки.
При этом наследодатель также не имеет понятия, кому достанется его имущество, так как о существовании такого наследника даже не подозревал. В России такая ситуация возможна, только если с наследодателем не были знакомы наследники, относящиеся к какой-либо из очередей.
В принципе возможна ситуация, когда никаких наследников, которых можно призвать к наследованию, у наследодателя нет. Либо все они лишены им права наследовать, либо являются недостойными наследниками, либо просто не пожелали принять наследство. Итак, имущество есть, а наследовать некому. В таких ситуациях наследственная масса называется выморочным имуществом. Выморочное имущество передается публично-правовому образованию — Российской Федерации, субъекту Федерации, муниципальному образованию.
Чтобы получить права на наследственное имущество, необходимо принять наследство. Принятие наследства — это, по сути, заявление о своем желании вступить в права наследования. Это желание может быть выражено двумя способами: фактическим либо юридическим.
Фактическое принятие — это совершение действий по отношению к имуществу, например вселение в дом наследодателя, уплата налога на имущество, которое было завещано данному наследнику, и т. п.
Юридическое принятие наследства — это направление нотариусу по месту открытия наследства заявления о своем намерении получить наследственную долю. Очень важно запомнить следующее правило: без принятия наследства право на него получить невозможно. А срок для принятия наследства установлен в 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
Нужно это для того, чтобы выявить всех наследников, заинтересованных в получении наследства. По окончании шестимесячного срока нотариус будет знать, сколько появилось наследников, и соответственным образом разделит между ними имущество. Непринятие наследства автоматически означает, что наследник от наследства отказался. При этом не имеет значения, знал либо не знал наследник о смерти наследодателя.
Например, у наследодателя были сын и брат, причем сын узнал о смерти отца только через 8 месяцев, а брат написал заявление на получение наследства и получил его. Если бы сын в течение 6 месяцев принял наследство (фактически или юридически), то брат, как наследник второй очереди, не наследовал бы вообще. Однако сын может восстановить свое право наследования, если докажет, что он пропустил срок на принятие наследства по уважительной причине. Но данный вопрос при отказе брата наследодателя отдать наследство решается только через суд. Наследники не всегда заинтересованы в принятии наследства.
Причины могут быть разные (например, наличие у наследодателя долгов). Наследник в такой ситуации обязан будет оплачивать эти долги, правда только в пределах стоимости того имущества наследодателя, которое к нему перешло. Наследник может быть не заинтересован в осуществлении расчетов с кредиторами и по этой причине не принять наследство. Для этого достаточно просто промолчать в течение 6 месяцев.
Могут быть и другие причины. Например, бабушка завещала квартиру своей дочери и внучке, а дочь хочет, чтобы внучке, т. е. ее дочери, досталась вся квартира. Это означает, что мать желает отказаться от своей доли в наследстве. Мать может написать нотариусу заявление об отказе от наследства с указанием того субъекта, в чью пользу отказ осуществляется, либо просто промолчать в течение 6 месяцев. Но если есть в наличии другие наследники первой очереди, то сделать заявление нотариусу необходимо. Сделать это нужно в течение шестимесячного срока.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
ПРАВО ТЕРМИНЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ЗАДАНИЕ 25
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫБОРАХ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ