Имущественные и неимущественные права

adm

Право современной России делится на две большие ча­сти: право публичное и частное. Одним из непременных субъектов публичного права является государство, действующее, как правило, через органы государственной власти, иные органы, именуемые государственными органами. Основной метод публичного права — власть и подчинение. Публичное право предпи­сывает участникам публичных отношений поступать стро­го определенным образом. Гражданское правоправо частное. Нормы граждан­ского права касаются частных лиц (граждан, организаций), не связанных между собой властью и подчинением, и част­ных отношений, в основе которых чаще всего согласие, до­говоренность их участников. Здесь господствует иной прин­цип и метод — добровольность.

Частное право дозволяет участникам соответствующих (частных) отношений дей­ствовать по собственному усмотрению, собственной воле. Гражданское право — это отрасль материального права (наряду с уголовным, административным, трудовым правом и другими отраслями), которая регулирует не все отношения, складывающиеся в обществе, а те из них, ко­торые преимущественно связаны с имуществом, его при­надлежностью тем или иным лицам, его передачей от одно­го лица к другому. Предметом гражданского права, как правило, явля­ются отношения имущественные, а также личные неиму­щественные, связанные с имущественными. Те личные отношения, которые не связаны с имущественными, граж­данским правом не регулируются.

Рассмотрим два при­мера. Первый пример. Десятиклассник Илья Семенов поспо­рил со своим другом о том, что в течение учебного года он будет встречаться с Леной Ивановой — самой симпатичной девушкой из их класса. Илье удалось уговорить ни о чем не подозревавшую Лену встречаться с ним каждую пятни­цу и ходить в кино. Он даже предложил девушке составить об этом документ — договор, в котором молодые люди по­ставили свои подписи. Однако Лена вскоре отказалась при­ходить на свидания, а Илья сказал ей, что обратится в суд и заставит ее исполнять договор.

Второй пример. Наталья Андреева в очередной раз до­говорилась со своим сослуживцем Алексеем Кузнецовым о том, что она продаст ему энциклопедию Брокгауза и Эфро­на по определенной цене, о чем был подписан договор. На нем настоял Кузнецов, давно мечтавший о приобретении энциклопедии. Он боялся, что коллега вновь передумает. Так и случилось: Андреева вскоре заявила, что она не мо­жет продать ему книги, поскольку хочет подарить их под­растающим племянникам. Кузнецов решил обратиться в суд, с тем чтобы заставить Андрееву выполнить договор, т. е. продать энциклопедию. Поможет ли суд Илье и Алексею Кузнецову? А может, суд должен стать на сторону Лены и Натальи Андреевой? В рассмотренных примерах отличие ситуаций в том, что между Леной и Ильей сложились отношения личные, т. е. не гражданско-правовые, а между Натальей Андрее­вой и Алексеем Кузнецовым — имущественные, или гражданско-правовые. Личные отношения состояли в том, что Лена и Илья договорились, что будут приходить в опреде­ленное время в определенное место; имущественные — в том, что сослуживцы договорились передать друг другу ве­щи и деньги (последние, по сути, тоже являются вещами, выполняющими роль платежного средства). Суд может за­ставить исполнить только те требования, которые к граж­данскому праву имеют отношение. Следовательно, суд откажет Илье в удовлетворении его требований. А вот требование Алексея Кузнецова будет удовлетворено. Наталья Андреева обязана продать книги и при этом не может ссылаться ни на какие обстоятельства личного характера.

Гражданское право имеет целью урегулировать иму­щественные отношения, т. е. установить, кому может (а кому не может) принадлежать имущество; когда и как оно может передаваться (в частности, как оформлять договор); каковы последствия неисполнения лицом своего обещания что-либо сделать, выраженного в договоре. Отношения, являющиеся личными неимущественны­ми, гражданское право не регулирует, но охраняет. Что является личными неимущественными отношениями? К таким отношениям относится, например, решение чело­века что-то делать или не делать (если эта деятельность не связана с имуществом); возможность иметь имя, а также право родителей дать ребенку любое имя; право на непри­косновенность частной жизни и т. д. Гражданское право в эти отношения не вмешивается: так, ни в одном законе не сказано и не может быть сказа­но, какое имя в каждом конкретном случае можно давать ребенку, а какое — нельзя. Однако, если личные права кем-то будут нарушены, гражданское право тут же вмеша­ется. В результате мы сможем пресечь нарушение и при­влечь нарушителя к ответственности. Поэтому мы гово­рим, что гражданское право не регулирует, а охраняет личные неимущественные отношения, а вот имуществен­ные — именно регулирует.

Гражданское право как отрасль подразделяется на не­сколько частей.

Первая часть — это общая часть, нормы которой применяются ко всем отношениям. Затем идут вторая часть — обязательственные отношения, третья — наследственное право и международное частное право. Четвертая часть посвящена праву интеллектуальной соб­ственности. Каждая часть включает большое количество (совокупность) норм, регулирующих сходные отношения. Гражданское право можно подразделить и по другому принципу, исходя из сходства отношений, которые эти нормы регулируют. Такую совокупность норм можно назвать подотраслями гражданского права. Рассмотрим вкратце некоторые подотрасли гражданского права.

  • Вещные права — права, на основании которых опре­деляется принадлежность вещи тому или иному субъекту. Вещными правами является право собственности, а также иные, производные от права собственности права, которые называют ограниченными вещными правами.
  • Обязательственные права — права, на основании которых осуществляется передача товаров от одних субъ­ектов другим. Под товаром мы понимаем не только вещи, но и имущественные права (например, право требовать от банка возврата вклада), и обязанности (например, свою обязанность вернуть долг мы можем с соблюдением требо­ваний закона передать другому лицу). Кроме того, под то­варом понимаются работы и услуги. В нормах обязательст­венного права содержатся основания возникновения прав и обязанностей, а также ответственность за их неисполне­ние. Центральными в обязательственном праве являются нормы, относящиеся к договорам, порядку их заключения, изменения и расторжения (например, нормы, относящиеся к договору купли-продажи вещей; договоры об оказании услуг, в частности медицинских или юридических).
  • Исключительные права — права на результаты ин­теллектуальной деятельности. Иначе эту подотрасль назы­вают подотраслью интеллектуальной собственности. Очень важно понимать условность этого термина — на самом де­ле право собственности на результаты интеллектуальной деятельности не возникает, так как эти результаты не яв­ляются вещами. Так, например, стихотворение или по­весть — это прежде всего система образов, мыслей, ассо­циаций автора, т. е. то, что не является вещью, предметом материального мира. Но книга стихов или книга, в кото­рой напечатана повесть, а также рукопись произведе­ния — это уже вещи, и они могут быть предметом граж­данских договоров.

Исключительные права делятся на 2 группы: во-пер­вых, неимущественные (право автора на имя, на не­прикосновенность произведения и др.), во-вторых, иму­щественные (право на опубликование, передачу по телевидению, размещение в сети Интернет и др.).

  • Наследственное право — право, связанное с перехо­дом имущества умершего человека к другим субъектам. Осо­бенностью правоотношений, складывающихся в связи с на­следованием, является то, что они возникают после смерти лица, воля которого имеет огромное влияние на эти отноше­ния. Поэтому при наследовании как по закону, так и по за­вещанию важно выяснить, должным ли образом была за­фиксирована воля наследодателя при его жизни.
  • Личные неимущественные права. Эти права не ре­гулируются, а только охраняются гражданским правом. Например, кто-то сильно оскорбил другого, задел его честь. Честь — это понятие нравственное. Оно правом не регулируется. Но можно потребовать принесения извине­ний за оскорбление через суд. Эта возможность граждан­ским правом предусмотрена. Можно также потребовать де­нежного возмещения за причиненный моральный вред.

Наследование и его правовая регламентация

Наследование представляет собой сложный комплекс отношений, связанных с переходом имущества от умерше­го человека к иным субъектам. При этом передаются не  только вещи, имущественные права, но и долги наследода­теля. Наследование тесно связано с вопроса­ми собственности — передать наследникам можно только то имущество, на которое наследодатель имел право собст­венности. Исключение из этого правила должно быть пре­дусмотрено законом (например, применительно к земель­ным участкам, которые могут находиться в пожизненном наследуемом владении). Цель правовой регламентации данных отношений со­стоит в том, чтобы передать наследникам все имущество наследодателя. Это имущество называется наследствен­ной массой — это то имущество, которое имелось у на­следодателя на момент открытия наследства. Под открыти­ем наследства понимают день смерти наследодателя. Если на день смерти имущество к наследодателю не перешло, оно из наследственной массы исключается. В наследственную массу входит абсолютно все имуще­ство умершего — и вещи, и права, и обязанности. Напри­мер, субъект взял кредит на 25 лет, купив на эти деньги квартиру. После его смерти к наследникам перейдут, во-первых, квартира, во-вторых, обязанность возвращать кредит банку, так как эта обязанность является имуще­ственной. Не включаются в состав наследственной массы права и обязанности, являющиеся неимущественными, т. е. личны­ми. Такие права и обязанности в момент смерти наследо­дателя прекращаются. В качестве примера личных отно­шений можно привести права и обязанности, связанные с выполнением каких-либо художественных работ. Напри­мер, художник должен был написать картину, но до своей смерти не успел. Его обязанность написать картину к на­следникам не переходит, так как неразрывно связана с личностью умершего. Переход в порядке наследования долгов наследодателя осуществляется одновременно ко всем наследникам. Невозможно получить только право на имущество и не получить обязанности наследодателя. Пе­реход всего имущества наследодателя к наследникам назы­вается универсальным правопреемством.

Существует две формы наследования — по завещанию и по закону.

Завещание — это документ, к составлению и оформле­нию которого предъявляются серьезные требования. В этом документе физическое лицо выражает свою волю, связанную с передачей нажитого имущества. Для того чтобы возникли отношения, связанные с на­следованием, необходимо, чтобы наследство открылось. Наследство открывается в день смерти наследодателя. Место открытия наследства — это последнее место жительства наследодателя. Однако место жительства гражданина может быть неизвестно, либо он может жить за границей, имея имущество в России, либо у него может быть несколько мест жительства. В этих сложных ситуа­циях местом открытия наследства будет являться место на­хождения наиболее ценного имущества. Рассмотрим сле­дующий пример. Предприниматель Иванов имел в собственности три квартиры — в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, проживая при этом с семьей в Лондоне. После смерти Ива­нова возник вопрос о месте открытия наследства и к како­му нотариусу обращаться. Выяснилось, что наибольшей стоимостью обладала квартира, находящаяся в Мурман­ске. Это означает, что именно Мурманск будет считаться местом открытия наследства. Естественно, туда необходи­мо будет приехать всем наследникам, обратиться к нотари­усу, чтобы оформить все документы, связанные с приняти­ем наследства.

Наследодателем может быть только физическое лицо, т. е. только человек, потому что только человек может умереть. Применительно к юридическому лицу говорят не о смерти, а о прекращении (посредством ликвидации либо реорганизации) деятельности юридического лица — на­следственные отношения в этих ситуациях не возникают. Наследодателем может быть любой человек независимо от возраста — даже младенец, проживший несколько ча­сов после рождения. Вполне возможно, что с момента рож­дения он стал собственником какого-либо имущества. Соответственно, это имущество в случае его смерти перей­дет уже к его наследникам. От возраста зависит не возмож­ность перехода имущества к наследникам, а возмож­ность оставлять завещание (это можно делать только с 18 лет — момента возникновения полной дееспособности). Таким образом, физическое лицо, не достигшее 18 лет, может быть наследодателем только по закону. Кроме детей, не достигших 18 лет, завещание не имеют права оставлять граждане, лишенные дееспособности судом по причине психического заболевания. Такие субъекты не могут понимать значение своих действий, поэтому законо­датель не предоставил им права распоряжаться своим иму­ществом. Наследоваться это имущество будет по закону. Наследник — любой субъект, а не только физическое лицо. Наследниками могут быть и юридические лица, и публично-правовые образования, но только в том случае, если наследодатель этого пожелает. Таким образом, юриди­ческие лица и публично-правовые образования могут быть наследниками только по завещанию, в то время как физи­ческие лица наследуют как по завещанию, так и по закону.

Очевидно, что наследник потому и является таковым, что находился с наследодателем в добрых отношениях, не причинял зла ему и его близким. В противном случае та­кие субъекты не должны получать имущество наследодате­ля. Подобные субъекты ГК РФ определяет как недостой­ные наследники. В частности, не наследуют ни по закону, ни по завещанию лица, которые умышленно совершили противоправные действия в отношении наследодателя либо кого-нибудь из наследников, если эти действия способство­вали призванию этих лиц к наследованию либо увеличе­нию их доли в наследственном имуществе.

Например, сын, чтобы получить все имущество отца, совершил покушение на своего брата, который являлся вторым наследником. Факт нападения делает данного че­ловека недостойным наследником, вследствие чего после смерти отца он не будет наследовать вовсе, т. е. все иму­щество перейдет его брату. Но что же делать, если в подоб­ных ситуациях человек раскаялся, осознал свою вину, хо­чет ее исправить и загладить? Прежде всего необходимо, чтобы раскаявшегося нарушителя простил сам наследо­датель. Соответственно, если наследодатель умер, раская­ние на получение наследства никак не повлияет. Если на­следодатель простил недостойного наследника, необходимо, чтобы он оставил завещание, в котором об этом наследнике было упомянуто. Иначе недостойные наследники имуще­ство наследодателя не получат. Еще одна категория недостойных наследников — роди­тели, лишенные родительских прав. После смерти детей такие родители не наследуют. Однако относится это только к наследованию по закону. По завещанию ребенок вполне может оставить что-либо своему родителю, лишенному ро­дительских прав.

В завещании выражена односторонняя воля наследода­теля. Современное гражданское право придает воле граж­дан очень большое значение. Выясним, что представляет собой завещание с гражданско-правовой точки зрения. Завещание — это сделка. Это сделка строго лич­ная — только сам наследодатель имеет право составлять завещание. Именно поэтому наследодателями по завеща­нию могут стать только физические лица старше 18 лет (обладающие дееспособностью в полном объеме). Недопустимыми являются ситуации, когда завещание со­ставлено двумя или более лицами, даже если эти лица — суп­руги. Такое завещание можно признать недействительным. Завещание является сделкой односторонней, так как для его составления не требуется волеизъявления ка­ких-либо иных лиц, в частности наследников. Для того чтобы составить завещание, достаточно воли только одного человека — наследодателя. Завещание как сделка вступает в силу только после от­крытия наследства, т. е. в момент смерти наследодателя. Именно поэтому гражданин имеет право составлять любое количество завещаний. Правовое значение будет иметь только одно завещание — последнее, так как только оно вступит в силу. В жизни бывают ситуации, когда наследо­датель очень преклонного возраста пишет несколько заве­щаний, в каждом из которых передает свою единственную квартиру разным людям.

Ситуация складывается сложная с моральной точки зрения, но юридически все совершенно понятно — квартира достанется тому, кому она была заве­щана последним по дате составления документом. Поскольку после того, как завещание всту­пит в силу, у наследодателя уже невозможно будет что-либо выяснить (например, какова была его истинная воля и была ли она), важно, чтобы все это было выяснено при со­ставлении завещания. Именно поэтому ГК РФ уделяет большое внимание вопросу оформления завещания.

Общее правило состоит в том, что завещание должно быть удостоверено нотариально. Нотариус проверяет, имеет ли право наследодатель составить завещание, т. е. дееспособен ли он. Кроме того, нотариус читает текст заве­щания и сообщает наследодателю, если есть какие-то осно­вания признать завещание недействительным. О содержании завещания ни в коем случае не должно стать известно третьим лицам, если наследодатель этого не желает. Поэтому ГК РФ устанавливает, что информация, полученная о содержании завещания, не должна разгла­шаться. Эта информация составляет нотариальную тайну. К сожалению, бывают ситуации, когда нотариусы раз­глашают нотариальную тайну и сообщают наследникам, какова воля наследодателя. В результате обиженные на­следодателем наследники начинают вести себя по отноше­нию к нему, скажем так, неуважительно. Можно ли с этим бороться? Если мы точно знаем и сумеем доказать, что ин­формация была разглашена конкретным нотариусом, мож­но поставить вопрос о привлечении его к ответственности.

Для того чтобы о содержании завещания не знал абсо­лютно никто, законодатель предусмотрел такую интерес­ную форму, как закрытое завещание. В российском граж­данском праве эта форма появилась совсем недавно — с 2002 г., но многим она знакома по зарубежным фильмам. Суть закрытого завещания в том, что наследодатель пи­шет его сам, ни с кем не советуясь. Затем он запечатывает завещание в конверт и отдает нотариусу в присутствии двух свидетелей. Нотариус сообщает наследодателю об основных требованиях, предъявляемых к составлению за­вещания, несоблюдение которых может повлечь недей­ствительность завещания. После этого нотариус запечаты­вает завещание в другой конверт, на котором указывает информацию о наследодателе. Как видим, о содержании такого завещания не знает никто — только сам наследодатель. После его смерти у но­тариуса собираются потенциальные наследники и иные за­интересованные лица — осуществляется оглашение заве­щания. Возможно, в этот момент наследники узнают, что дедушка-миллионер все свои миллионы направил на содер­жание зоопарка. А может, в конверте окажется просто чис­тый лист бумаги. Наследодатель на все это имеет право.

При составлении завещания реализуется принцип свободы завещания. Наследодатель по своему усмотрению может указать, каким лицам переходит какое его имущество. Наследодатель может лишить наследства каких-либо наследников, не объясняя причин. Достаточно написать, например, что «сыну никакое имущество не переходит». Содержанием завещания, помимо названного, по усмотрению наследодателя могут быть некоторые социаль­ные параметры. Указание на то, что если один наследник по каким-то причинам не примет наследство, то имущество переходит другому. Указание в завещании на обязанность наследника пе­редать определенным лицам какое-то имущество либо что-то для них сделать. Такая ситуация носит название «завещательный отказ» или «легат». Указание в завещании на то, что наследник обязан со­вершить определенные действия для общественного блага, например организовать публичную библиотеку из книг на­следодателя. Такая ситуация называется «завещательное возложение». Указание в завещании на определенного человека, кото­рый будет исполнять завещание. Называется такой человек исполнителем завещания либо душеприказчиком.

Исполне­ние завещания — это поиск наследников, раздел между ни­ми имущества и осуществление передачи этого имущества. При отсутствии душеприказчика завещание исполняют сами наследники на основании договоренностей между собой. Кроме того, проявлением принципа свободы завещания является то, что наследодатель в завещании может отме­нить либо заменить уже имеющиеся завещания. Напри­мер, 25 декабря наследодатель написал, что автомобиль за­вещает внуку. А в завещании от 27 декабря было сказано, что положение о передаче внуку автомобиля отменяется; автомобиль передается внучке. Наследование по закону осуществляется, если невоз­можно наследование по завещанию. Оно невозможно либо потому, что завещание не было составлено, либо по каким-то причинам было признано недействительным, либо завещанием охвачено не все имущество. Например, наследодатель указал в завещании, что квартира переходит дочери, машина — другу, а коллекция картин — жене. Но у этого наследодателя имелись еще дач­ный участок, денежные средства в банке и коллекция мо­нет.

В отношении имущества, оставшегося незавещанным, будут применяться правила наследования по закону. Прежде всего в законе установлена последовательность очередей наследников. Смысл очереди в том, что вначале наследует первая очередь, затем, если наследники первой очереди отсутствуют, наследуют наследники второй очере­ди. Если нет обеих очередей, наследует следующая, третья очередь, и так далее — до восьмой очереди. Наследники одной очереди получают имущество в равных долях. Выясним, какие очереди наследников существуют в на­стоящее время:

  1. дети, супруги, родители;
  2. братья, сестры, бабушки, дедушки;
  3. дяди, тети;
  4. прадедушки, прабабушки;
  5. двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;
  6. двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
  7. пасынки, падчерицы, отчим, мачеха;
  8. иждивенцы умершего лица, т. е. те лица, которых умерший содержал, но только если отсутствуют иные на­следники (если иные наследники имеются, то иждивенцы наследуют в составе той очереди, которая призывается к наследованию; например, если призывается первая оче­редь, то вместе с наследниками этой очереди, если вторая, то вместе со второй очередью и т. д.).

Нужно сказать еще об одной разновидности наследни­ков. Это наследники, имеющие обязательную долю в на­следстве по завещанию. Если наследодатель имеет несовер­шеннолетних детей либо нетрудоспособных иждивенцев, то, даже завещая свое имущество какому-то определенному лицу (возможно, и не родственнику), наследодатель не может лишить несовершеннолетних детей и нетрудоспособ­ных иждивенцев их обязательной, установленной законом доли в наследственном имуществе. Как видим, смысл распределения наследников по оче­редям в том, чтобы степень родства убывала с каждой по­следующей очередью. Это необходимо, чтобы имущество наследодателя получали как можно более близкие род­ственники.

Рассмотрим ситуацию на примере. У наследодателя есть два сына от разных браков, суп­руга, отец и два брата. Как между ними будет распреде­ляться наследство? Во-первых, мы видим наследников пер­вой очереди — детей, супругу, отца. Это означает, что наследники второй очереди — братья — к наследованию не призываются. Во-вторых, наследников первой очере­ди четверо. Это означает, что все имущество наследо­дателя должно быть разделено на 4 равные части. Заме­тим, что дети от предыдущих браков наследуют по общим правилам, а вот бывшие супруги к наследованию не при­зываются. Несложно заметить, что в перечне из восьми назван­ных нами очередей наследников отсутствуют такие близ­кие родственники, как родные внуки и внучки, правнуки и правнучки, а также племянники и племянницы, двою­родные братья и сестры наследодателя. Неужели они не бу­дут наследниками по закону? Будут, но не в порядке оче­редности, а особым образом — по праву представления. Рассмотрим право представления на примере внука на­следодателя. Если после смерти наследодателя остаются его сын и внук, то наследником является сын, а внук по за­кону ничего не наследует (он будет наследником имуще­ства деда после смерти своего отца — сына наследодателя).

Если же на момент открытия наследства сын наследодате­ля умер, то внук будет как бы представлять этого сына (своего отца) в наследственном имуществе. При этом, если внуков несколько, они получат на всех только одну до­лю — долю своего отца — сына наследодателя.

В настоящее время перечень наследников по закону очень широкий. Но он тем не менее ограничен. Это означает, что более дальние родственники, не перечис­ленные в законе, к наследованию не призываются. Таким образом, в нашей правовой системе крайне маловероятна ситуация, знакомая многим по зарубежным фильмам, ко­гда наследство по закону совершенно неожиданно для себя получает, например, внучатый племянник сестры бабуш­ки. При этом наследодатель также не имеет понятия, кому достанется его имущество, так как о существовании такого наследника даже не подозревал. В России такая ситуация возможна, только если с наследодателем не были знакомы наследники, относящиеся к какой-либо из очередей.

В принципе возможна ситуация, когда никаких на­следников, которых можно призвать к наследованию, у на­следодателя нет. Либо все они лишены им права наследо­вать, либо являются недостойными наследниками, либо просто не пожелали принять наследство. Итак, имущество есть, а наследовать некому. В таких ситуациях наследст­венная масса называется выморочным имуществом. Вы­морочное имущество передается публично-правовому обра­зованию — Российской Федерации, субъекту Федерации, муниципальному образованию.

Чтобы получить права на наследственное имущество, необходимо принять наследство. Принятие наследства — это, по сути, заявление о своем желании вступить в права наследования. Это желание может быть выражено двумя способами: фактическим либо юридическим.

Фактическое принятие — это совершение действий по отношению к имуществу, например вселение в дом наследодателя, упла­та налога на имущество, которое было завещано данному наследнику, и т. п.

Юридическое принятие наследства — это направление нотариусу по месту открытия наслед­ства заявления о своем намерении получить наследствен­ную долю. Очень важно запомнить следующее правило: без приня­тия наследства право на него получить невозможно. А срок для принятия наследства установлен в 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Нужно это для того, чтобы выявить всех наследников, заинтересованных в получении наслед­ства. По окончании шестимесячного срока нотариус будет знать, сколько появилось наследников, и соответственным образом разделит между ними имущество. Непринятие наследства автоматически означает, что наследник от наследства отказался. При этом не имеет зна­чения, знал либо не знал наследник о смерти наследо­дателя.

Например, у наследодателя были сын и брат, при­чем сын узнал о смерти отца только через 8 месяцев, а брат написал заявление на получение наследства и получил его. Если бы сын в течение 6 месяцев принял наследство (фак­тически или юридически), то брат, как наследник второй очереди, не наследовал бы вообще. Однако сын может вос­становить свое право наследования, если докажет, что он пропустил срок на принятие наследства по уважительной причине. Но данный вопрос при отказе брата наследо­дателя отдать наследство решается только через суд. Наследники не всегда заинтересованы в принятии на­следства. Причины могут быть разные (например, наличие у наследодателя долгов). Наследник в такой ситуации обя­зан будет оплачивать эти долги, правда только в пределах стоимости того имущества наследодателя, которое к нему перешло. Наследник может быть не заинтересован в осуще­ствлении расчетов с кредиторами и по этой причине не принять наследство. Для этого достаточно просто промол­чать в течение 6 месяцев. Могут быть и другие причины. Например, бабушка за­вещала квартиру своей дочери и внучке, а дочь хочет, что­бы внучке, т. е. ее дочери, досталась вся квартира. Это означает, что мать желает отказаться от своей доли в на­следстве. Мать может написать нотариусу заявление об от­казе от наследства с указанием того субъекта, в чью пользу отказ осуществляется, либо просто промолчать в течение 6 месяцев. Но если есть в наличии другие наследники пер­вой очереди, то сделать заявление нотариусу необходимо. Сделать это нужно в течение шестимесячного срока